2012年4月4日水曜日

権力分立 - Wikipedia


権力分立(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用[1]を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステム。対義語は権力集中(権力集中制)である。

なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制など他の政治制度にも権力分立原理はみられる(#概説を参照)。権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。

権力分立制の典型例は国家権力を行政権、立法権、司法権に分立させる三権分立である。ただし、国家権力そのものは単一不可分なのであって、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する。

権力分立制は近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は憲法には権利保障と権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。今日では、日本、アメリカ合衆国をはじめとする多くの国の制度で採用されている。

なお、台湾(中華民国政権)は「五院分立」(行政院・立法院・司法院・考試院・監察院)としている。また、報道を「法律を伝達する権力、第四権力」として含めて四者として、四権分立(しけんぶんりつ)と呼ぶこともある。

国政上の三権分立のほか、地方自治と国政を分ける地方自治制、立法機関における両院制(二院制)、裁判所の三審制、行政機関の分担管理による省庁制(部局分掌)なども、権力分立原理に由来する。

権力分立の思想は歴史的に形成されてきたもので時代や国によってその内容は異なる。

権力分立の源流を遡ると古代ギリシャにまで遡ることができる。

近代的な権力分立の思想的淵源は、17世紀のイギリスのジェームズ・ハリントンやジョン・ロック、フランスのシャルル・ド・モンテスキュー(『法の精神』)などによるイギリスの政体論ないし立憲君主制論を端緒とする。

[編集] 権力分立の基本原理

権力分立の基本的な要素は、第一に権力の区別分離、第二に権力相互の抑制均衡である。

[編集] 権力の区別分離

権力の分離には権限の分離人の分離が含まれ、前者は各権力は原則として他権力に干渉したり自らの権力を放棄することは許されないこと、また、後者は同一人物が異なる権力の構成員であることを排除するものである。

[編集] 立法・行政・司法

モンテスキューは『法の精神』において、国家権力を立法権、万民法に関する事項の執行権(国家の執行権・行政権)、市民法に関する事項の執行権(司法権・裁判権)の3つに区別した。この考え方は現代に至るまで受け継がれており、三権分立では一般に国家権力を行政権・立法権・司法権の三権に分類し、それぞれ、立法権を立法府(議会)、行政権を行政府(大統領あるいは内閣)、司法権を司法府(裁判所)に担わせる。

これらの三権は、法との関係に着目して、簡単に次のように説明される。

  • 行政権:法を執行する権力
  • 立法権:法を定立する権力
  • 司法権:憲法、並びに各種の法規を執行する権力

立法権は一般的抽象的な法規範を定立し、司法権と行政権は個別的具体的な事件に法を適用・執行する。ここで、「執行」と「適用」は元々一体のものである点に注意を要する。行政権が法を「執行」する際には、当然、法を「適用」しなければならず、司法権は法を「適用」して裁定するほか、自ら「執行」もする。そのため、行政と司法は、司法権が法を適用し「終局的に裁定する」ことをその顕著な違いと解すべきである。

また、行政は、立法・司法に比べて、定義づけしにくい。そのため、行政の定義については、国家作用から立法と司法を控除したものとして消極的に定義する見解(控除説)が通説とされる。これは、当初すべての権力が君主に集中し、そこから立法権が議会に移譲され、司法権が裁判所に移譲された歴史の流れにも沿うものである。

[編集] 大統領制と議院内閣制

権限が分離されていても各権力を担う構成員が同じであれば権力分立は意味をなさない。そのため、権力の分離の要素として人の分離つまり兼職の禁止が挙げられる。

ただし、立法と行政の関係においては、アメリカ型の大統領制においては相互の抑制均衡を重視し厳格な分立をとるのに対し、議院内閣制においては相互の協働関係を重視するため緩やかな分立にとどまる。

アメリカ型の大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権を担う大統領と立法権を担う議員をそれぞれ個別に選出する政治制度をとる。厳格な分立の下、議員職と政府の役職とは兼務できず、政府職員は原則として議会に出席して発言する権利義務もないことなどを特徴としている。大統領が任期途中に議会による不信任により辞職することもなく、また、大統領によって議会が解散されることもない。


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これに対して議院内閣制では、議会が選出した首相が組閣して、内閣が行政権を担い、内閣は議会に対して政治責任を負い、間接的に国民に対しても政治責任を負う。議院内閣制では行政権を担う内閣と立法権を担う議会が一応は分立しているものの、民主主義的要請から権力分立は緩やかなものとなっている。つまり、内閣の首班(首相)は議会から選出され、内閣は議会(特に下院)の信任を基礎として存立することとして行政権の民主的コントロールを行う。内閣の構成員たる大臣はその多くが議員であり、内閣には法案提出権が認められ、大臣は議会に出席する権利義務を有することなどを特徴とする。

アメリカにおいても20世紀の行政国家化に伴って大統領が立法を主導し、司法に対しても一定の影響を与えているとされ、厳格な三権分立は緩やかなものとなっている。しかし、大統領の所属政党と上院あるいは下院の支配政党が異なる分割政府の状態を生じた場合にはやはり厳格な権力分立が顕在化することになるが、アメリカ合衆国の政治制度は、長い歴史的経過を経て、この分割政府の常態化を前提としつつ、政治運営や立法活動が複雑な駆け引きの下に行われ、盛んな利益集団の活動を背景として大統領や連邦議会議員が利害調整を行っていくという点に特質をもつに至ったものと考えられている。

立法と行政の関係について、大統領制の下では大統領と議会とは別々に選出されるため民意は二元的に代表されるのに対し(二元代表制)、議院内閣制では議会のみが選挙により選出されて内閣はそれを基盤として成立するため民意は一元的に代表される(一元代表制)。この点から議院内閣制のほうが権限の委任関係は明白となるため、立法と行政との関係を円滑に処理するという点においては、より簡単な政治モデルであるとされる。

なお、立法・行政・司法間の三権分立とは異なるが、両院制における両院議員の兼職禁止も権力分立における人の分離として理解することができるとされる。

[編集] 権力の抑制均衡

[編集] 立法権と行政権の関係

行政権から立法権への抑制手段の例としては、政府独自の立法権法律発案権法律裁可権拒否権などが挙げられる。このほか議院内閣制において重要なものに議会解散権がある。ただし、立法権から行政権への抑制手段として、いかなる抑制手段を認めるかは国により時代により異なる。

行政権に一定の独自の立法権が認められている場合には行政権から立法権への抑制手段となる。大日本帝国憲法下においては議会の関与しない立法として緊急勅令(大日本帝国憲法第8条)と独立命令(大日本帝国憲法第9条)が認められていた。これに対して、日本国憲法では国会が国の唯一の立法機関であると規定されている(日本国憲法第41条)。内閣には政令制定権が認められているが(日本国憲法第73条6号)、法律を前提としない独立命令や法律に反する代行命令は禁止され政府独自の立法は認めらおらず、法律を執行するための執行命令と法律により委任を受けた委任命令に限られている。
日本では内閣に法律発案権が認められている(通説)。これに対してアメリカにおいては大統領の法律発案権は認められていない(教書の送付にとどまる)。
大日本帝国憲法では天皇に法律裁可権を認めていた(大日本帝国憲法第5条)。これに対して日本国憲法は行政権による法律裁可権を認めず国会を国の唯一の立法機関とし(日本国憲法第41条)、原則として国会の議決のみによって法律は成立するとしている(日本国憲法第59条1項)。
アメリカ合衆国憲法で採用されている(第1条第7節第2項)。すべての法律案は法律となる前に合衆国大統領に送付されるが、大統領は承認しない場合には拒否理由を添えて議院に差し戻すことができる。この場合、各議院はそれぞれ3分の2以上の多数で可決・承認すれば法律となるとしている。
議院内閣制の下では一般に議会解散権が認められている。日本では内閣に衆議院解散の権限が認められている(実質的根拠について争いがある)。これに対して大統領制の下では一般に大統領には議会解散権は与えられていない。

立法権から行政権への抑制手段の例としては、行政の組織や権限に関する立法権条約締結承認権国政調査権質問権質疑権報告受理権などがあり、このほか議院内閣制においては内閣総理大臣の指名内閣不信任決議がある。このうちのいかなる抑制手段を認めるかは行政権から立法権への抑制手段の場合と同様に国により時代により異なる。


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  • 行政の組織や権限に関する立法権
立法権が行政の組織や権限に関する立法を行うことは、それ自体が行政権への抑制手段となる。
日本国憲法は条約締結権を内閣の権限とする一方、国会に条約承認権を認めている(日本国憲法第73条3号)。
日本国憲法は両議院に国政調査権を認めている(日本国憲法第62条前段)。
日本では国会法で国会議員は内閣に質問することができるとする。質問は議題とはかかわりなく内閣に対して説明を求めたり所見を質したりするものである。
日本では衆議院規則及び参議院規則で国会議員は議題案件について疑義をただすことができるとする。
日本では一般国務及び外交関係(日本国憲法第72条)、国の収入支出の決算(日本国憲法第90条)、国の財政状況(日本国憲法第91条)について憲法に規定がある。
  • 内閣総理大臣指名権
議院内閣制の下での内閣総理大臣に選出方法について、イギリスでは二大政党制の下で下院の第一党の党首が首相に任命されるのが慣行となっているのに対し、日本やドイツでは議会で首相指名選挙が行われる。
議院内閣制の下では議会には内閣に対する不信任決議、一方の内閣には議会解散権が認められているため、両者に意思の対立があれば、解散を経て議会選挙を通じて国民がその問題に決着をつけることになる。日本では内閣は国会に対して連帯して責任を負うとされ(日本国憲法第66条3項)、衆議院に内閣不信任決議を認めており、衆議院で内閣不信任決議が可決されたときは内閣は10日以内に総辞職か衆議院の解散・総選挙を選ばなければならない(日本国憲法第69条)。

[編集] 司法権との関係

元来、司法権はその性質上、法律の維持・擁護を内容とする法的作用であり政治的作用ではなく、政治闘争の圏外にあって特別の地位が認められてきた。裁判の公正は個人的尊厳と自由の確保にとって不可欠であり、他権力からの干渉や圧力を排除するための司法権の独立が特に重視され、司法権の独立は今日では諸国の憲法において一般的に採用されている原理である。その一方で今日では司法権による行政事件の裁判権や法律の違憲審査権などが重要な役割を果たしており現代的変容を遂げている。

立法権・行政権から司法権への抑制手段の例としては、裁判官指名・任命権司法制度に関する立法権弾劾裁判などがある。

  • 裁判官指名・任命権
スイスのように議会による選任による場合には立法権から司法権への抑制となり、アメリカのように大統領による任命と上院による同意が定められている場合には司法権に対する行政権による抑制と立法権による抑制とが重複することとなる。
  • 司法制度に関する立法権
議会による裁判所の組織・権限、訴訟手続に関する立法は、立法権から司法権への抑制となる。しかし、英米法では裁判所自身に規則制定権を認める制度が発達してきた。日本国憲法第77条1項も司法権の独立の観点から最高裁判所に訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を認めている。最高裁判所規則と法律の形式的効力について最高裁判所規則が優位するとみる説もあるが多数説は法律が優位するとみている。
日本国憲法は国会に裁判官の弾劾の権限を認める一方(日本国憲法第64条・日本国憲法第78条前段)、司法権の独立の観点から行政機関による裁判官の懲戒処分を禁じる(日本国憲法第78条後段)。

司法権から行政権への抑制手段の例としては行政事件裁判権、司法権から立法権への抑制手段の例としては違憲審査がある。

司法権から行政権への抑制手段としては行政事件がある。ただし、英米法系と大陸法系とでは、行政権に対する司法権の関わり方に大きな違いがある。英米法系の諸国では、行政裁判所制度を採らず、行政事件も通常の裁判所が審理する。イギリス・アメリカのほか、アメリカ法の影響を強く受けた日本国憲法下の日本も、行政裁判所の設置を認めない。大陸法系の諸国では、行政権の司法権からの独立が強調され、行政裁判所制度を持つ。行政裁判所は、行政事件を専門に審理する行政部内の特別裁判所で、通常の裁判所の系統から独立した機関である。大陸法系の国であるフランスやドイツで採用されている。大日本帝国憲法の下では、日本でも行政裁判所が置かれた。
司法権から立法権への抑制手段としては違憲審査制がある。

[編集] 権力分立の特性

権力分立の特性について自由主義的特性、消極的特性、懐疑的特性、政治的中立性などが挙げられている。

権力分立制は国家権力の濫用から国民の権利・自由を守るという自由主義的な政治組織原理である。
ルイス・ブランダイスによれば権力分立は不可避的な権力間の摩擦によって国民の自由を確保し専制政治から守る政治原理であるとされる。
権力分立は思想的には国家権力及びそれを行使する者に対する懐疑的・悲観的な見方から出発しているとされる。
権力分立制そのものは元来は民主的でも専制的でもないとされる(ただし、原理的・実際的には民主制により親和的であると解されている)。モンテスキューの権力分立論はそもそも従来の君主制に対するものであったが、そのような従来の君主制が否定されたのちも権力分立制は権利保障のための重要な原理と考えられている。

[編集] 現代的変容

今日、権力分立制は行政国家化、政党国家化、司法国家化という現代的変容を生じているとされる。


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20世紀に入り行政国家・社会国家の要請から行政部門は飛躍的に増大化し、行政権が事実上中心的役割を担うようになっている(行政国家現象)。
政党が国家意思の形成において主導的役割を果たすようになり、従来の議会と政府との対抗関係ではなく、政府・与党と野党との対抗関係へと変化した。

[編集] 日本における権力分立

[編集] 権力分立前史

古くから、日本を含めた中国とその周辺諸国では、すべての権力を君主あるいはその時々の政権に集中させていた。このため、明治以前の日本では、立法権と行政権、司法権はほぼ同じ機関が担った。江戸幕府の役職である町奉行(江戸町奉行)が、江戸市中に施かれる法を定立し、行政活動を行い、民事・刑事の裁判も行っていたことは、その典型である。

日本に近代的な権力分立の思想が入ってきたのは幕末である。

1868年(明治元年)、五箇条の御誓文を実行するために出された政体書には「天下の権力、総てこれを太政官に帰す、則政令二途出るの患無らしむ。太政官の権力を分つて行法、立法、司法の三権とす、則偏重の患無らしむるなり。」として、三権分立主義を採ることが明記された。

しかし当時は、裁判こそが行政の最大の役割であると考えられており、1872年(明治5年)に司法卿・江藤新平が欧米に倣って、行政権と司法権を分離させる制度の構築を図ったところ、特に地方行政の担い手である地方官から猛反発が起きた。例えば、京都府からは「仰地方の官として人民の訴を聴くこと能はず、人民の獄を断ずるを能はず、何を以て人民を教育し、治方を施し可申哉」(地方官が民事訴訟をしてはいけない、刑事裁判をやってはいけないと言うが、ではどうやって人々を教育して地方を治めろというのか)と抗議(明治5年10月21日付京都府届)が行われ、諸府県からも同様の抗議が殺到したという[41]

また、1875年(明治8年)に終審裁判所である大審院が設置された後も、大審院の判決に司法卿が異議申し立てをする権利を保留する(江藤は既に佐賀の乱で処刑されている)など問題が多く、後の自由民権運動でも国会開設問題(立法権の政府からの分離要求)と並んで政府批判の材料とされた。

[編集] 大日本帝国憲法下の権力分立

1890年(明治23年)、大日本帝国憲法が施行され、帝国議会の成立と裁判所構成法の制定により、日本にも一応権力分立の体制が整う。しかし、すべての権力(統治権)は天皇が総攬し(大日本帝国憲法第4条)、立法権は帝国議会の協賛を以て天皇が行使し(大日本帝国憲法第37条)、司法権は天皇の名に於て裁判所が行使し(大日本帝国憲法第57条)、行政権は国務大臣の輔弼により天皇が行使する(大日本帝国憲法第55条)、不完全な権力分立制だった。

立法権は、帝国議会の協賛を経ずとも、緊急命令(大日本帝国憲法第8条)と独立命令(大日本帝国憲法第9条)によっても行使された。後年には陸海軍(軍部)が、天皇の統帥権と軍部大臣現役武官制をてこに、他の三権から遊離して増長し、暴走する事態ともなった。

ただし、明治憲法下の司法権の独立については制度上も実際上も比較的実現されていたとされる。

なお、大日本帝国憲法においては、行政庁の処分の違法性を争う裁判(行政裁判)の管轄は、司法裁判所にはなく、行政庁の系列にある行政裁判所の管轄に属していた。この根拠については、伊藤博文著の『憲法義解』によると、「行政権もまた司法権からの独立を要する」ことに基づくとされている。これに対して、江藤新平は明治初頭に「司法権もまた行政権からの独立を要する」もので、行政裁判といえども行政が裁判に関るのは司法権の独立に対する侵害であるという論理を主張している。

[編集] 日本国憲法下の権力分立

1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、アメリカに倣った厳格な三権分立と、イギリスや大正デモクラシー期の議院内閣制を折衷した三権分立制を採っている。また、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(日本国憲法第1条)とされ、「国政に関する権能を有しない」(日本国憲法第4条1項)ものとされた。天皇の「国事」に関するすべての行為(国事行為)には、内閣の「助言と承認」を必要とし、内閣がその責任を負うこととされた(日本国憲法第3条)。

[編集] 三権の帰属

[編集] 立法権

国会は、「国権の最高機関」であって、「唯一の立法機関」とされている(日本国憲法第41条)。「最高機関」の意味するところは、統治権を総攬するかつての天皇のような機関という意味ではない。

また、「唯一の立法機関」と定められたことから、国会中心立法の原則国会単独立法の原則が導かれる。国会中心立法の原則とは、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除き許されないという原則である。その例外には、議院規則制定権(日本国憲法第58条2項)や最高裁判所規則制定権(日本国憲法第77条)がある。内閣が定める政令は、個別具体的な委任による立法のみが許される。

国会単独立法の原則とは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要とせずに成立する原則をいう。その例外としては、日本国憲法第95条の地方自治特別法がある。内閣の法案提出権は、国会の審議採決を妨げず、また、72条に議案提出権が定められているため、許されると解される。


[編集] 行政権

「行政権は、内閣に属する」(日本国憲法第65条)。他の二権が、「唯一の」(日本国憲法第41条)あるいは「すべて」(日本国憲法第76条)とされているのに対し、単に「属する」と定められたことは、三権分立が行政権にとっては抑制原理(他の二権にとっては防衛原理)とされていることを意味すると解される。内閣は、「首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣」で組織される(日本国憲法第66条1項)。内閣総理大臣は、「国会議員の中から国会の議決で、これを指名」(日本国憲法第67条1項)され、天皇に任命される。国務大臣は、内閣総理大臣が任命し、天皇が認証する。国務大臣の過半数は、国会議員の中から任命される。このように、内閣総理大臣を国会議員の中から国会が指名し、内閣が行政権行使について「国会� ��対し連帯して責任」を負う(日本国憲法第66条3項)ことから、議院内閣制が採られているものと解される。

[編集] 司法権

全て司法権は、最高裁判所と下級裁判所からなる裁判所に属することとされ、最高裁判所は終審裁判所とされる(日本国憲法第76条1項)。特別裁判所の設置は禁止され、行政機関が終審として裁判を行うことはできない(日本国憲法第76条2項)。司法権の行政権からの独立を確立するため、司法行政権は司法権の一部として裁判所に帰属することになった。また、行政裁判所は廃止され、通常の裁判所が行政事件を管轄する。さらに、最高裁判所は「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」とされた(日本国憲法第81条)。これは、最高裁判所および下級裁判所が、違憲立法審査権を有することを意味すると解されている。

[編集] 三権の関係

内閣と国会の関係は議院内閣制がとられる。内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名する(日本国憲法第67条1項)。また、内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない(日本国憲法第68条1項)。内閣総理大臣その他の国務大臣には議院出席の権利義務が認められている(日本国憲法第63条)。

内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負い(日本国憲法第66条3項)、衆議院で内閣不信任決議が可決(あるいは信任決議が否決)されたときは内閣は10日以内に総辞職か衆議院の解散・総選挙を選ばなければならない(日本国憲法第69条)。一方、内閣は衆議院を解散する権限を有していると解されている(解散権の実質的根拠については争いがある)。内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない(日本国憲法第70条)。

このほか国会の両議院には国政調査権が付与され(日本国憲法第62条)、この権限を適切に行使することにより、国会には内閣の行動を監視監督する機能も期待されている。

一方、国会・内閣と裁判所との関係においては日本でも司法権の独立の原理が採用される。すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い憲法及び法律のみに拘束される(日本国憲法第76条3項)。裁判所では、いわゆる司法消極主義の態度が広く見られ、政治部門に対する法的判断は控えられる傾向にある。

国会から裁判所に対する抑制としては弾劾裁判があり、著しい職務上の義務違反や非行などのあった裁判官は国会議員で構成される裁判官弾劾裁判所が弾劾する(日本国憲法第64条)。一方、裁判所は国会の制定した一切の法律の憲法適合性を審査する違憲立法審査権を有する(日本国憲法第81条)。

内閣から裁判所に対する抑制としては裁判官の任命権(最高裁判所長官については指名権)がある。最高裁判所長官は天皇が内閣の指名に基いて任命し(日本国憲法第6条2項)、最高裁判所の長官以外の裁判官は内閣でこれを任命する(日本国憲法第79条1項)。最高裁判所裁判官の任命については、その発足当初、裁判官任命諮問委員会の答申に基づいて任命が行われていたが、内閣の責任を不明確にするものとの批判があったとされ廃止された経緯がある。この点については常設的な委員会の設置は憲法の趣旨に反するとみる学説もあるが公平で非党派的な選考委員会が実質的任命を行うような制度にすべきとの学説が対立し議論がある。

下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣で任命する(日本国憲法第80条1項前段)。憲法解釈上は明白な任命資格要件の欠如の場合を除いて内閣は任命拒否できないと解されている。実務上も裁判官の空席の数に形式的に一人を加えた名簿が作成されて任命が行われており、また、実質的に指名された者が任命を拒否された例はないとされる。

なお、最高裁判所を頂点とする裁判所の予算を決める権限は財務省が握っているため、裁判所はこの点で行政への服従を余儀なくされているともいわれる[45]

一方、裁判所は、内閣による一切の命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する(日本国憲法第81条)。


  1. ^ 「濫用」にかえて「乱用」の字が用いられることがある(憲法学の文献としては芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第5版』2011年、岩波書店、p.277など)。『改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー』(株式会社 新潮社。監修者:久松潜一。編集者:山田俊雄・築島裕・小林芳規。昭和53年10月30日 改訂第6刷発行)p 2083に、「ラン ヨウ【*濫用・乱用】みだりにもちいること。」と記載されている。なお、「*」は、この国語辞典の「記号・略語表」によれば、「当用漢字表補正試案にある字で、当用漢字表に加えられる字、または、削られる字」という意味である。
  2. ^ 横山晃一郎「刑罰・治安機構の整備」(所収:福島正夫 編『日本近代法体制の形成』上巻(日本評論社、1981年) ISBN 978-4-535-57112-9)P310
  3. ^ 日本弁護士連合会の報告によると、平成20年度の日本の国家予算中、裁判所の予算が占める割合はわずか0.39%しかない。この予算の割合は、他の年度についてもほぼ同様である。このため、日本の裁判官の定員は極端に少なく制限されており、日本の司法が欧米諸国と比べてほとんど機能していない主な要因になっているとされている。

[編集] 参考文献

  • 芦部信喜 『憲法』 岩波書店、2011年、第5版。ISBN 9784000227810。
  • 浦部法穂 『憲法学教室』 日本評論社、2006年、全訂第2版。ISBN 4535515190。
  • 大石眞 『憲法講義Ⅰ』 有斐閣、2004年。ISBN 9784641129566。
  • 清宮四郎 『憲法Ⅰ』 有斐閣、1978年、第3版。ISBN 9784641007031。
  • 小林直樹 『憲法講義』下巻、東京大学出版会、1981年、新版。ISBN 4130320572。
  • 橋本五郎 『Q&A日本政治ハンドブック : 政治ニュースがよくわかる!』 一藝社、2006年。ISBN 4901253794。
  • 野中俊彦 『憲法Ⅱ』 有斐閣、2006年、第4版。ISBN 4641130005。
  • 毛利透 『統治』 有斐閣〈LEGAL QUEST, . 憲法 1〉、2011年、5版。ISBN 9784641179134。
  • 山内敏弘 『憲法Ⅰ』 法律文化社、2004年。ISBN 4589027461。
  • 飯尾潤 『日本の統治構造―官僚内閣制から議院内閣制へ』 中央公論新社(中公新書)、2007年。ISBN 9784641049772。

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